Сколько по времени длится заседание в суде? — По времени судебное заседание длиться может и 2 и 3 часа, с учетом определенных перерывов, на которые уходит суд в случае необходимости. В тоже время, слишком длительное рассмотрение дела не рекомендуется, так как фактически может «притупиться» внимание и определенные факты не будут рассмотрены.
Сколько длится судебное разбирательство?
Сколько суд может рассматривать уголовное дело? — Эти моменты регулируются статьей 233 Уголовно-Процессуального Кодекса РФ. Согласно им, выделяются 3 периода: Максимальное время, которое может длиться более 12 месяцев. Частный период предполагает сроки рассмотрения уголовных дел до 3 месяцев с возможностью продлевать до 12 месяцев.
Как проходит слушание в суде?
Судебное заседание по гражданскому делу проходит в зале суда, Руководит заседанием председательствующий судья, т.е. Далее судья докладывает дело, после чего выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли их ответчик и предоставляет слово истцу, затем ответчику.
Что нужно говорить на суде?
158 ГПК РФ все участники процесса обращаются к судье со словами «Уважаемый суд! ‘, и свои показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения председательствующего. При ответе на любое обращение судьи к Вам, Вы встаете и отвечает, обращаясь к судье.
Сколько по времени выносят приговор в суде?
Сколько по времени рассматривается исковое заявление? — Общее время разбирательства по упрощенной системе составляет от одного месяца до двух с момента подачи иска, Точный срок зависит от затраченного судом времени на пересылку корреспонденции, в том числе искового заявления ответчику. Сама же процедура занимает не больше 20 дней.
Сколько времени уголовное дело в суде?
В какой срок передаются материалы в суд — Здесь стоит рассмотреть несколько различных аспектов данного вопроса. Во-первых, если мы говорим обо всем уголовном деле, то материалы в суд могут передаваться достаточно долго. Например, если мы рассматриваем дело с момента возбуждения уголовного дела, то тут дело до суда может дойти как через месяц, так и несколько лет.
- С другой стороны, если дело является сложным, например, лицо подозревается в десятке эпизодов кражи, мошенничества, подделке документов и т.д. Тут дело будет расследоваться достаточно долго, так как необходимо собрать доказательства и материалы для суда. В конечном итоге, такой процесс может затянуться на несколько лет. Стоит учитывать, что практике известны случаи, когда расследование шло чуть ли не десятилетие.
- Во-вторых, стоит поговорить о том, что если расследование уже было проведено, в какой срок материалы дойдут до суда? Если расследование закончено и выполнены все процедуры (было ознакомление участников, соблюдены иные процедуры), то материалы передаются прокурору. Прокурор по общему правилу рассматривает уголовное дело в течение 10 дней (статья 221 Уголовного процессуального кодекса), а в исключительных случаях 30 дней. За это время он принимает решение вернуть дело обратно, если в нем есть нарушения, либо передать материалы в суд.
- Таким образом, если прокурор принимает решение о передаче материалов в суд, то как мы видим с момента поступления уголовного дела к прокурору до передачи их в суд проходит до 10 дней, а если это особый случай, то до 30 дней.
- После рассмотрения дела прокурором дело сразу в суд.
Как быстро назначают суд?
В какой срок назначат судебное заседание? — Сколько дней должно пройти с момента подачи заявления в суд до назначения заседания судьей? Во-первых, это зависит от того, в какой судебный орган подаются документы. По общему правилу, сроки таковы:
- арбитражный суд — до 90 дней;
- мировой суд — 30 дней;
- районный (городской) суд — 60 дней.
Во-вторых, смотря в каком производстве рассматривается заявление. Для общей процедуры сроки указаны выше. В упрощенном порядке судебное заседание не назначается. Заявление рассматривается без вызова сторон в суд. Общее время разбирательства по упрощенной системе составляет от одного месяца до двух с момента подачи иска.
- Точный срок зависит от затраченного судом времени на пересылку корреспонденции, в том числе искового заявления ответчику.
- Сама же процедура занимает не больше 20 дней.
- В-третьих, для некоторой категории дел законом предусмотрено приказное производство, по результатам которого суд выдает судебный приказ.
По таким делам стороны не вызываются. Соответственно, назначение судебного заседания не происходит. Судья принимает решение по заявлению в течение пяти дней с момента его подачи истцом. Однако под приказное производство попадает небольшая категория процессов.
- Подавать заявление для рассмотрения дела в таком порядке можно, например, при взыскании алиментов или задолженности по коммунальным платежам.
- Полный список дел, которые рассматриваются в суде в таком производстве, вы можете посмотреть в конце статьи.
- Также в приказном процессе важно, сколько составляет сумма взыскания.
Она не может превышать 500 тысяч рублей. Свыше этой суммы заявление необходимо подавать в общем порядке. Кроме того, требования, рассматриваемые судом в приказном производстве, должны быть бесспорными и иметь доказательства, достоверность которых не вызывает сомнений.
Например, банк подал заявление о выдаче судебного приказа на должника по просроченному кредиту. Сумма долга вместе со всеми пенями и неустойками не превышает 500 тысяч рублей. Кредитная организация предоставила все доказательства возникновения долга, такие как договоры и платежные поручения, подтверждающие, сколько денег взял заемщик.
Чаще всего у суда не возникает сомнений в таких доказательствах, и судья смело выносит решение в течение пяти дней. Подавать возражения на такой вердикт ответчик вправе в течение 10 дней с момента получения судебного приказа. В-четвертых, через сколько дней состоится заседание после подачи заявления, также зависит от того, находилось дело без движения или нет.
- Если суд приостанавливал производство, то этот период в указанный выше срок не засчитывается.
- Например, заявление в мировой суд подано 01 октября 2019 года.
- Однако истец при подаче иска не приложил бумаги для ответчика.
- Согласно закону, заявление необходимо подавать вместе с документами и для других участвующих лиц в деле.
Таким образом суд 05.10.2019 оставил дело без движения и потребовал устранить недочеты до 04 ноября 2019 года.
Нужно ли вставать в суде?
Когда нужно вставать в суде? — При входе судьи необходимо вставать, Вставать также надо при: обращении к судье (при обращении к стороне, а также при задавании к ней вопросов вставать не обязательно), при выходе судьи из зала для составления судебного акта, при ответе на вопросы судьи. После слов судьи «Прошу садиться» можно садиться.
В чем идти в суд?
Если у вас костюм всего один – будет хорошей идеей его одеть. Но если вы не являетесь владельцем костюма, то оденьте хорошую одежду — рубашку, брюки, туфли. Опять же, главное, чтобы вы показали свое уважение к суду в вашем выборе в гардеробе. Женщины должны соблюдать осторожность в одежде.
Как правильно разговаривать с судьей?
Статьи, комментарии, ответы на вопросы : Обращение к суду ваша честь — Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Статья: Этические аспекты взаимодействия следователя и суда (Черемисина Т.В.) («Российский судья», 2019, N 7) Ряд правил судебного этикета получил закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве.
Так, в соответствии со ст.257 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) следователь наряду с иными лицами, присутствующими в зале судебного заседания, должен вставать при входе судьи, обращаться к суду и давать показания стоя, со словами «Уважаемый суд», к судье — «Ваша честь» и только на «вы».
Согласно ст.310 УПК РФ все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя.
Что сказать в последнем слове на суде?
Последнее слово подсудимого: практические моменты Последнее слово — это заключительная точка судебного разбирательства, последний шанс сказать что-то перед вынесением приговора. Рассмотрим, какое значение оно имеет и как его можно использовать. Последнее слово по УПК Есть крайние точки зрения на последнее слово.
- Подсудимые, ранее не сталкивающиеся с системой судопроизводства, готовятся тщательно именно к последнему слову, пишут его на многих страницах, зачитывают цитаты и взывают к справедливости.
- Другие, более опытные либо более флегматичные — просто от последнего слова отказываются в силу того, что это все ерунда, бессмысленная «болтология».
И то и другое – это крайности. Последнее слово имеет значение, давайте разберемся в этом вопросе строго со ссылками на правовые нормы и практику. Согласно ст.293 УПК Последнее слово предоставляется подсудимому после окончания стадии прений. При произнесения слова подсудимого нельзя перебивать, нельзя о чем-либо спрашивать, нельзя комментировать слова подсудимого, вступать с ним в спор.
Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем. Но есть определенное исключение – если слова подсудимого не имеют отношения к делу, судья может остановить подсудимого и вернуть тему последнего слова ближе к делу. Вот здесь суду нужно действовать осторожно.
Как правило судьи подсудимого не прерывают – зачем лишний раз рисковать и нарываться на отмену приговора, пусть говорит. Но бывают случаи, когда прерывают и на этом «подставляются». Пример. Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судья останавливал подсудимых, при отсутствии на то оснований.
Основания для прерывания были в том, что, по мнению судьи, подсудимые говорили не по делу, с чем не согласился Верховный суд (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2016 N 9-АПУ 16-1 СП). По делу или не по делу – категория оценочная, но, с точки зрения суда, лучше не рисковать и не давать лишнего повода оценивать обоснованность перебивания слов подсудимого.
А ведь бывают любители устроить «театр одного актера». Например, известный господин Полонский свое последнее слово растянул на три часа и никто его не перебивал. Другой пример: Приговор отменен, поскольку судья уже после последнего слова задавал вопросы подсудимому.
Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.11.2018 по делу N 10-20196/2018) Непредоставление последнего слова Согласно п.7 ч.2 389.17 УПК непредоставление последнего слова является основанием для отмены приговора в любом случае. Как ни странно, но такие отмены встречаются не так чтобы очень редко.
Пример: Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27.04.2018 по делу N 44 у-39/2018 – отмена приговора по ст.158 УК в связи с непредставлением последнего слова. Примеров можно привести довольно много, они все одинаковые. Основанием для отмены служит формальная зацепка – когда в протоколе судебного заседания сразу после отметки о прениях и предоставлении права на реплику стоит отметка о том, что суд удаляется в совещательную комнату.
- То есть секретарь «прошляпил» и забыл эту строчку о последнем слове вставить в текст протокола, а судья просмотрел.
- Если фактически последнего слова не давали, а с протоколом все в порядке – то оснований для отмены нет.
- Главное, что написано в протоколе, а не что пишет в жалобе осужденный или его адвокат.
Адвокат на последнем слове, зацепка для отмены приговора В силу пренебрежительного отношения к последнему слову на нем может отсутствовать адвокат. Иногда последнее слово оставляют на отдельный день и тогда адвокат может просто не явиться. Согласно п.15 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, адвокат обязан участвовать только в прениях.
Однако и на произнесении последнего слова подсудимого присутствие адвоката обязательно, так как он может позволить себе отсутствовать только тогда, когда никакие процессуальные действия сторон уже невозможны (например, в момент провозглашения приговора адвокат может не присутствовать). На этапе же произнесения последнего слова еще возможны действия подсудимого, которые могут повлечь возобновление судебного следствия (об этом ниже).
Если адвокат в этот момент отсутствовал, то подсудимый может заявить, что его лишили возможности проконсультироваться с ним и заявить о новых обстоятельствах (294 УПК); это нарушение права на защиту, чистейшее нарушение, указанное в п.4 ч.2 389.17 как основание для отмены приговора (рассмотрение дела без защитника).
На что влияет содержание последнего слова По смыслу в последнем слове нужно говорить, что-то краткое, весомое и имеющее значение – это последняя возможность повлиять на суд. К содержанию последнего слова все-таки не стоит относиться как к чему-то, что никто не слушает. Да, на практике участники процесса последнее слово слушают в пол-уха – судья готовится уходить в совещательную комнату, все выводы для себя он сделал, прокурор складывает свои документы, процесс закончен.
Но последнем слове можно сказать что-то такое, что суд вынужден будет возобновить работу и вернуться к изучению доказательств. Согласно ст.294 УПК, если подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявит о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие.
- Суд ВПРАВЕ, но не должен.
- Тем не менее, встречаются такие случаи отмены приговора, когда суд наказывают именно за невнимательность к последнему слову.
- Пример: Подсудимый по делу по ч.1 ст.228.1 УК (сбыт наркотиков) выступая в последнем слове заявил о своем несогласии с обвинением.
- При этом дело его рассматривалось в особом порядке (глава 40 УПК).
В этом случае суд должен возобновить судебное следствие и выяснить позицию обвиняемого относительно предъявленного ему обвинения. (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 01.06.2018 по делу N 22-4025/2018) Другой пример: В последнем слове по ст.161 УК (грабеж) подсудимый напомнил о своем ходатайстве о вызове свидетеля, которое было проигнорировано судом ранее.
Невозобновление судебного следствия повлекло пересмотр дела (Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 27.09.2016 по делу N 22-7860/2016). Что имеет смысл говорить в последнем слове Не секрет, что судебная система воспитывает циничное отношение к жизни. В последнем слове не нужно давить на жалось и заливаться «плачем Ярославны» – не тот зритель, он видит это постоянно, у него иммунитет.
Ссылаться на власти: «А вот Путин в своем выступлении сказал» – тоже не нужно. Все это только вредит. Не нужно превращать выступление в последнем слове во вторые прения; не стоит многословно молить о мягком наказании. Единственная полезная роль этого выступления, которую можно как-то применить – это дополнительно кратко озвучить свою позицию и заявить еще раз ходатайство, которое игнорировалось.
Если позиция защиты основана на признании вины — то в последнем слове нужно сказать о своем раскаянии в содеянном; если не сделано ранее – попросить прощение у потерпевшего – это может быть зачтено как смягчающее обстоятельство.Если обвинение оспаривалось, то нужно кратко выразить несогласие с обвинением.С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры»
Дата актуальности материала: 19.08.2022 Читать подробнее: Последнее слово подсудимого: практические моменты
Можно ли врать в суде?
Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний —
- Прокуратура Булунского района разъясняет об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
- В связи с участившимися случаями дачи заведомо ложных показаний в суде прокуратура Булунского района разъясняет следующее.
- Статьей 307 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования.
Санкция ч.1 ст.307 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
Следует знать, что свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе (примечание к ст.307 УК РФ).
В ноябре 2018 года мировым судом судебного участка № 7 Булунского района рассмотрено уголовное дело по обвинению лица, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). В ходе судебного заседания один из свидетелей, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ показал, что подсудимый преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ не совершал, а совершил он сам.
- Показания свидетеля судом расценены критично, исследованными доказательствами по делу, в том числе показаниями потерпевшего, установлен факт совершения указанного преступления подсудимым.
- По направленному прокурором (государственным обвинителем) постановлению в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ, Арктическим МСО СУ СК РФ по РС (Я) в отношении свидетеля возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетелем в суде).
В ходе предварительного расследования установлено, что действительно свидетель дал заведомо ложные показания, так как вступил в сговор с подсудимым, с целью взять вину на себя и освободить последнего от уголовной ответственности. Приговором Булунского районного суда от 24.09.2019 гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа.
Кто принимает решение в суде?
Как судья принимает решения? — Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. Судьи не могут разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания.
Сколько дело может находиться в суде?
Статья 157.1. Суд рассматривает дела на протяжении разумного срока, но не более двух месяцев со дня открытия производства по делу, а дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов — одного месяца.
Когда судья выносит приговор?
Как судья выносит приговор? Приговор – окончательное решение по четко определенному делу, по поставленным вопросам данного дела. Вполне очевидно, что приговор выносится исключительно после того, как были опрошены и допрошены все свидетели, обвиняемый, потерпевший и пр., а также после того, как детально изучены все доказательства,
Как проходит разбирательство в суде?
Статья 155 ГПК РФ. Судебное заседание Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом.1. Рассмотрение гражданского дела по существу может быть осуществлено только в судебном заседании.
Однако из этого правила имеются исключения: рассмотрение дела в приказном производстве проводится без проведения судебного заседания. В стадии судебного разбирательства может быть проведено не одно, а несколько судебных заседаний. Однако в каждом судебном заседании разбирательство дела начинается сначала.2.
В судебном заседании совершаются также все процессуальные действия в стадии судебного разбирательства, не связанные с разрешением дела по существу. Например, прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения, осмотр вещественных доказательств по месту их нахождения, допрос свидетелей в порядке обеспечения доказательств и т.п.3.
Порядок проведения судебного заседания, установленный главой 15 ГПК РФ, применяется для проведения судебного заседания не только в стадии судебного разбирательства дела судом первой инстанции, но и при рассмотрении дела в иных стадиях процесса (производство в суде апелляционной, кассационной инстанции, пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам), а также при разрешении судом иных процессуальных вопросов (выполнение судебного поручения, разрешение отдельных вопросов исполнительного производства).4.
Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции очное; заочное производство допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч.6 ст.5 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»). Очное рассмотрение дела, то есть рассмотрение в присутствии лиц, участвующих в деле, прежде всего — сторон, предполагает их присутствие в судебном заседании.
- Однако личное участие в судебном заседании сторон и третьих лиц является их процессуальным правом, а не обязанностью.
- Очное рассмотрение дела обеспечивается посредством извещения о проведении судебного заседания всех лиц, участвующих в деле.
- Исключениями из этого правила являются: судебное заседание в упрощенном производстве (глава 21.1 ГПК РФ), судебное заседание по рассмотрению частных жалоб в апелляционном производстве (ч.3 ст.333 ГПК РФ).
Без извещения участников процесса разрешается судом ходатайство о принятии мер обеспечения иска (ст.141 ГПК РФ). Рассмотрение дела в порядке заочного производства в гражданском процессе (глава 22 ГПК РФ) также предполагает извещение участников процесса о судебном заседании (ч.1 ст.233 ГПК РФ).5.
- Судебное извещение — это уведомление судом лиц, участвующих в деле, о дате и времени проведения судебного заседания и совершении иных процессуальных действий.
- Извещение носит информативный характер и, в отличие от вызова, направляемого свидетелям, экспертам и другим лицам, содействующим правосудию, адресуется участникам процесса, явка в суд которых не является их процессуальной обязанностью.
- Надлежащим следует признать извещение, отвечающее следующим требованиям:
1) извещение содержит всю необходимую информацию, позволяющую определить суд, осуществляющий извещение, получателя извещения и его процессуальный статус в процессе, сведения о деле и судебном заседании, в которое производится вызов (ч.1 ст.114 ГПК РФ);
- 2) извещение соответствует форме, предусмотренной законом;
- 3) извещение позволяет зафиксировать получение извещения лицом, которому оно адресовано;
- 4) извещение вручено в срок, достаточный для подготовки к делу и своевременной явки в суд.
6. ГПК РФ предусматривает различные способы извещения участников процесса о судебном заседании. Институт извещений и вызовов в гражданском процессе интенсивно развивается, расширяется перечень способов извещения. Если ГПК РСФСР предусматривал судебное извещение только судебной повесткой, то ГПК РФ к числу способов извещения отнесены также телефонограмма, телеграмма, извещение посредством факсимильной связи.
Круг допустимых средств извещения закон не ограничивает, говоря о возможности использования иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения и вручения его адресату (ч.1 ст.113 ГПК РФ). О возможности извещения участников процесса о судебном заседании посредством СМС-сообщения впервые было упомянуто в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г.
N 3. Пленум Верховного Суда РФ признал, что извещение участников судопроизводства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.
В дальнейшем организационные вопросы такого извещения были отражены в Регламенте организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений, утвержденном Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. N 257. Регламент устанавливает, что извещение посредством СМС-сообщения осуществляется только с согласия участника судопроизводства.
Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется, а также подтверждение отсутствия блокировки на получение сообщений с коротких номеров и буквенных адресатов.
Участник судопроизводства вправе по своему усмотрению указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации, и будет считаться извещенным с момента поступления на указанный им номер мобильного телефона СМС-сообщения, о чем указывается в расписке.
Иные указанные участником судопроизводства контактные номера телефонов, содержащиеся в материалах дела, за исключением указанных в соответствующей расписке, не могут быть использованы для направления СМС-извещений. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого указания в ГПК РФ на такой способ передачи извещений лицам, участвующим в деле, СМС-сообщение активно используется в судебной практике.
- Часто его применяют как дополнительный способ к традиционному извещению повесткой, направляемой заказным письмом.
- Однако он может использоваться как самостоятельный способ извещения, поскольку факт отправления и факт доставки такого сообщения фиксируются, отчет о доставке распечатывается на бумажном носителе и приобщается к материалам дела.7.
К числу обязательных требований к надлежащему извещению закон относит заблаговременность извещения (ч.3 ст.113 ГПК РФ). Точный срок, в который лица, участвующие в деле, должны быть извещены о проведении судебного заседания, законом не установлен. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что этот срок должен определяться в каждом случае с учетом места жительства лиц, участвующих в деле, их осведомленности об обстоятельствах дела, возможности подготовиться к судебному разбирательству, а также сложности дела (п.2 Постановления от 26 июня 2008 г.
N 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»).8. По общему правилу надлежащим признается извещение, полученное лично лицом, участвующим в деле, которому оно адресовано. Учитывая сложность такого порядка доставки извещения, а также возможность возникновения объективных препятствий, закон признает в некоторых случаях в качестве надлежащих такие извещения, которые не получены лично адресатами.
Такие нормы в теории гражданского процессуального права отнесены к правовым фикциям, суть которых заключается в том, что определенные юридические последствия закон связывает с заведомо несуществующими фактами; их смысл выражается словами «как бы», «как если бы», «допустим».
- Суд исходит из того, что сторона извещена надлежащим образом, хотя в действительности судебная повестка не дошла до адресата и это известно судье.
- Правовые фикции предназначены для преодоления негативных последствий процессуальной недисциплинированности лиц, участвующих в деле, представляя собой своеобразные юридические санкции (гражданскую процессуальную ответственность) в отношении названных участников судопроизводства,
— Зайцев И.М. Правовые фикции в гражданском процессе // Российская юстиция.1997. N 1. Так, адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте проведения судебного заседания (ч.2 ст.117 ГПК РФ).
- Лица, участвующие в деле, не сообщившие суду о перемене своего адреса во время производства по делу, считаются извещенными о проведении судебного заседания при доставлении судебного извещения по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата (ст.118 ГПК РФ).
- Пример: при рассмотрении жалобы Бубунидзе против Российской Федерации Европейский суд по правам человека установил, что заявитель, ссылавшийся на рассмотрение дела в его отсутствие, знал о рассмотрении дела, но не проинформировал суд об изменении места жительства.
Он был извещен судом телеграммой по известному суду месту жительства. Следовательно, заявителю была предоставлена эффективная возможность участвовать в судебном разбирательстве, неявка его в судебное заседание явилась следствием его собственной воли и невыполнения им требований национального законодательства (решение ЕСПЧ от 15 мая 2007 года, жалоба N 3040/03).
- В судебной практике судов общей юрисдикции существует неопределенность в правовых последствиях неполучения судебного извещения адресатом.
- Из буквального содержания ч.2 ст.117 ГПК РФ можно сделать вывод о том, что изложенные в ней правовые последствия в виде признания адресата надлежаще извещенным возникают при совершении им активных действий по отказу в получении извещения.
Вместе с тем значительная часть направляемых судом посредством почтовой связи судебных извещений возвращается в суд с отметкой о неявке адресата за его получением. Причина неполучения такого извещения суду не известна. Наряду с нежеланием получать судебную повестку это может быть занятость, болезнь и другие причины.
В АПК РФ такие случаи получили специальное правовое регулирование, согласно которому лица, участвующие в деле, считаются извещенными судом надлежащим образом, если, несмотря на почтовое извещение, направленное судом, адресат не явился за его получением, о чем организация почтовой связи уведомила суд (п.2 ч.4 ст.123 АПК РФ).
Сложившийся в судебной практике судов общей юрисдикции подход к толкованию ч.2 ст.117 ГПК РФ также приравнивает правовые последствия неполучения своевременно направленного и не полученного адресатом по причине неявки судебного извещения к отказу в его получении.
Очевидно, гражданский процессуальный закон нуждается в этой части в дальнейшем развитии и нормативной регламентации этой правовой фикции. Однако процессуальное предположение об извещении лиц, участвующих в деле, при неполучении ими почтового отправления, направленного судом, допустимо при соблюдении почтовой организацией правил вручения почтовых отправлений.
Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Приказом Минкомсвязи РФ от 31 июля 2014 г. N 234, установлено, что при неявке адресата за почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется вторичное извещение; по истечении установленного срока хранения не полученные адресатами регистрируемые почтовые отправления возвращаются отправителям (п.34).
В судебной практике есть примеры отмены решения суда по причине неизвещения лиц, участвующих в деле, при установлении судом апелляционной инстанции, что почтовое отправление, содержащее судебное извещение о проведении судебного заседания, было возвращено в суд после неявки адресата за получением первичного извещения без направления ему вторичного извещения.
При неизвестности места пребывания ответчика суд направляет извещение о проведении судебного заседания по последнему известному месту жительства. При этом суд вправе привлечь к участию в деле представителя (адвоката) по правилам ст.50 ГПК РФ.9. В настоящее время большинство участников процесса имеют возможность оперативно узнать всю основную информацию о ходе дела, в том числе о времени и месте проведения судебного заседания, на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Однако ГПК РФ, в отличие от АПК РФ (ст.121), не регламентирует порядок, сроки и правовые последствия размещения информации о принятии искового заявления, о времени и месте проведения судебного заседания на официальном сайте суда. В арбитражном судопроизводстве лица, участвующие в деле, после получения первого сообщения суда по делу обязаны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации (ч.6 ст.121 АПК РФ).
В гражданском процессе размещение судом информации о назначении судебного заседании на официальном сайте в сети Интернет не исключает обязанности суда информировать лиц, участвующих в деле, обо всех назначаемых по делу судебных заседаниях.10. Неизвещение о проведении судебного заседания лиц, участвующих в деле, является существенным нарушением процессуального закона.
Оно отнесено к числу безусловных оснований к отмене решения суда (п.2 ч.4 ст.330 ГПК РФ). Если по общему правилу, изложенному в ч.3 ст.330 ГПК РФ, нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, когда это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, то такое процессуальное нарушение, как рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, влечет отмену решения независимо от последствий, к которым оно привело или могло привести, а также независимо от того, содержится ли ссылка на это нарушение в апелляционной жалобе.
При выявлении судом апелляционной инстанции такого нарушения, как рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, суд выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей апелляционного производства (ч.5 ст.330 ГПК РФ).
- Анализ судебной практики судов апелляционной инстанции свидетельствует о том, что это наиболее распространенное основание перехода к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.
- После вынесения определения о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции суд апелляционной инстанции принимает меры к надлежащему извещению всех участников процесса и обеспечению реализации ими всех процессуальных прав, которые они могли реализовывать в судебном заседании суда первой инстанции, но не сделали этого по причине нарушения порядка проведения судебного заседания судом первой инстанции.
Если отсутствие надлежащего извещения судом первой инстанции о проведении судебного заседания выявлено судом кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе отменить решение суда по тем же основаниям допущенного существенного нарушения норм процессуального права при рассмотрении дела.
Пример: при рассмотрении в кассационном порядке дела по иску С. к М. об определении долей супругов в общем имуществе судебная коллегия Верховного Суда РФ установила, что исковое заявление поступило в суд 3 июля 2013 г., в тот же день возбуждено гражданское дело, вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству и дело назначено к слушанию на 10 июля 2013 г.
Решение по делу принято 10 июля 2013 г., иск удовлетворен. При этом суд не выяснил, был ли М. надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства с учетом его места жительства, осведомленности об обстоятельствах дела, возможности подготовиться к судебному разбирательству, а также сложности дела.
Суд апелляционной инстанции эти обстоятельства также не выяснил, нарушения суда первой инстанции не устранил, оставил решение суда без изменения. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отметила, что судебное заседание является не только процессуальной формой судебного разбирательства, но и гарантией соблюдения конституционного права лиц, участвующих в деле, на судебную защиту.
Однако без надлежащего извещения участников процесса о времени и месте проведения судебного разбирательства указанная функция судебного заседания не может быть выполнена (Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 18-КГ15-174).11. Судебное заседание должно проводиться в специально оборудованном помещении — зале судебных заседаний.
- В залах судебных заседаний помещается Государственный флаг РФ и изображение Государственного герба РФ; также в зале судебного заседания может устанавливаться флаг и помещаться изображение герба субъекта РФ (ч.1 ст.34 ФКЗ «О судебной системе РФ», ч.1 и 3 ст.40 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»).
- При осуществлении правосудия в судебном заседании судьи облачаются в мантии (ч.2 ст.34 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
N 1-ФКЗ, ч.2 и 4 ст.40 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ, ст.21 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»). Несоблюдение этого правила не влечет процессуальных последствий, однако свидетельствует о нарушении профессиональной этики и может повлечь дисциплинарную ответственность судьи (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2010 г.
- N 36-Г10-14).
- Иногда отсутствие в судах достаточного количества помещений приводит к тому, что судьи проводят судебные заседания в служебных кабинетах, не оборудованных в качестве залов судебных заседаний.
- Такая практика значительно снижает качество правосудия.12.
- Суд вправе проводить судебные заседания вне здания суда.
Такие заседания называют выездными. Ранее выездным судебным заседаниям придавалось большое значение для решения воспитательных задач правосудия. Судом рекомендовалось чаще рассматривать гражданские дела, имеющие общественное значение, в выездных заседаниях по месту жительства или работы той или другой стороны (см., например, п.23 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 декабря 1983 г.
- N 10 «О применении процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции»).
- В настоящее время значение выездных судебных заседаний изменилось.
- Они проводятся судом, как правило, тогда, когда это требуется для получения и исследования доказательств по делу: при выезде суда к месту нахождения большинства доказательств, при невозможности явки участников процесса по уважительным причинам в помещение суда.
Например, свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда (ч.1 ст.70 ГПК РФ). В этом случае свидетель может быть допрошен судом в больнице, в жилом помещении или в другом месте нахождения свидетеля.
- Проведение судебного заседания за пределами здания суда может потребовать необходимость осмотра вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд (ч.2 ст.74 ГПК РФ), а также подвергающихся быстрой порче вещественных доказательств (ч.1 ст.75 ГПК РФ).
- Дело о признании гражданина недееспособным может быть рассмотрено судом по месту нахождения гражданина, в том числе в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда судебном заседании по делу о признании гражданина недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих.
Воспитательное воздействие правосудия достигается наилучшим образом при его осуществлении в зале судебных заседаний в помещении суда. Кроме того, эти помещения приспособлены для обеспечения задач открытости судебного разбирательства. В соответствии с позицией, сформулированной Конституционным Судом РФ, под надлежащим отправлением правосудия как элементом гарантии права граждан на судебную защиту подразумевается, в частности, что осуществление правосудия имеет место в определенной обстановке и с определенной атрибутикой, т.е.
- В зале судебного заседания.
- Отступления от этого правила возможны только при исключительных обстоятельствах и в любом случае не должны зависеть от усмотрения одного из участников процесса,
- См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г.
- N 544-О-П «По жалобе гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на нарушение ее конституционных прав рядом положений Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Практика проведения выездных судебных заседаний в помещениях, исключающих возможность проведения открытого гласного процесса, подвергалась критической оценке Европейским судом по правам человека. Пример: так, при рассмотрении дела «Евдокимов и другие против Российской Федерации» Европейский суд отметил, что организация выездного судебного заседания являлась времязатратным мероприятием, при этом его проведение в таком месте, как следственный изолятор, в которое в принципе не допускалась широкая публика, сопровождалось угрозой подрыва его открытого характера.
В подобных делах государство несло обязанность принятия компенсаторных мер для обеспечения того, чтобы публика и средства массовой информации были надлежащим образом информированы о месте проведения заседания и имели к нему эффективный доступ (см. Постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2016 г., жалобы N 27236/05 и др.).13.
Для обеспечения доступности, открытости и гласности правосудия суд при выборе зала судебного заседания должен учитывать индивидуальные особенности участников процесса. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. N 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» предписывает судам при проведении судебного разбирательства дела, в котором участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья, организовывать его в доступном для них зале судебного заседания — зале, расположенном на первом этаже, или в помещении, доступ к которому обеспечивается посредством лифта (п.1).14.
Наряду с лицами, участвующими в деле, в судебном заседании могут присутствовать иные лица — родственники и знакомые участников процесса, журналисты, просто посторонние люди. Если дело имеет большой общественный резонанс и в судебное заседание явилось большое число слушателей, суд должен учитывать это при выборе зала судебного заседания.
Пленум Верховного Суда РФ запрещает судам проведение открытых судебных заседаний в помещениях, исключающих возможность присутствия в них лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств массовой информации (журналистов), а также чинение препятствий и отказ в доступе в зал судебного заседания журналистам по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом (п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г.
N 35). В случае недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором проводится слушание дела, суд при наличии технической возможности должен осуществлять в здании суда трансляцию хода судебного заседания в режиме реального времени с использованием технических средств (п.18 того же Постановления).15.
ГПК РФ допускается проведение закрытых судебных заседаний, что не противоречит требованиям гласности и открытости судопроизводства. То, что закрытое судебное заседание является экстраординарным порядком судебного разбирательства, подтверждается следующим: 1) проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании возможно только по основаниям, предусмотренным федеральным законом (незакрытый перечень таких дел содержится в ч.2 ст.10 ГПК РФ: дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка), либо при удовлетворении судом ходатайства лица, участвующего в деле, о проведении судебного заседания в таком порядке, если этого требует необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни и иные обстоятельства; 2) о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании суд должен вынести мотивированное определение, в котором указать конкретные обстоятельства, препятствующие свободному доступу в зал судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств массовой информации (журналистов).
Сколько дело может находиться в суде?
Статья 157.1. Суд рассматривает дела на протяжении разумного срока, но не более двух месяцев со дня открытия производства по делу, а дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов — одного месяца.
Какие этапы проходит судебное разбирательство?
Судебные стадии : производство в суде первой инстанции; производство в суде второй инстанции; исполнение приговора; пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Сколько по времени идет суд по административному делу?
Сколько времени рассматривается протокол об административном правонарушении? — 1.1. Дело об административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.